Mitunternehmer: Angemessene Einlagerendite und Vertragsanpassung nach veränderter Gewinnprognose bei typisch stiller Beteiligung an Familienpersonengesellschaft

EStG § 15, § 4 Abs. 4; FGO § 48

Ist ein Angehöriger als typisch stiller Gesellschafter an einer Familienpersonengesellschaft beteiligt, so muss eine zunächst angemessene Rendite bei Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse (hier: nicht erwarteter Gewinnsprung) nach dem Maßstab des Fremdvergleichs korrigiert werden. Auch hierbei ist dem Charakter der stillen Beteiligung als einer risikobehafteten Teilhabe am Erfolg oder Misserfolg des Handelsgewerbes Rechnung zu tragen und die (angemessene) Einlagerendite in einen angemessenen und der veränderten Gewinnerwartung angepassten (geringeren) Gewinnanteilssatz umzuformen.

BFH, Urt. v. 19.2.2009 -- IV R 83/06

 

Gründe:

I.

1. Die Klägerin (Kl.in) ist eine OHG, an der D im Streitjahr (1999) als Mehrheitsgesellschafter beteiligt war. Am 31.12.1993 wurde zwischen der Kl.in und R, dem Sohn des D, eine typisch stille Beteiligung vereinbart. Die Einlage des R belief sich auf 150.000 DM, wovon 50.000 DM durch Umbuchung des Darlehensguthabens des R erbracht wurden und der Rest durch Bareinzahlung zu leisten war. Die Einlage war mit 5 % jährlich zu verzinsen und vermittelte i.Ü. einen Gewinnanteil i.H.v. 15 % des Jahresüberschusses nach Verzinsung der Kapital- und Kapitalsonderkonten der Mitgesellschafter. Der Gewinnanteil war zu Lasten der Beteiligung des Vaters zu verbuchen. Die Teilhabe des R an den Verlusten der Kl.in war auf die Höhe der geleisteten Einlage begrenzt. Der Gesellschaftsvertrag war jeweils zum Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 12 Monaten kündbar. Bei Beendigung des Vertrags sollte R seine Einlage sowie die noch nicht ausgezahlten Gewinnanteile erhalten.

Die Jahresüberschüsse der Kl.in entwickelten sich nach den Feststellungen des FG wie folgt (Angaben in TDM):

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

352

339

555

416

0

--183

186

586

1172

1341

1295

 

Für die Jahre ab 1994 wurden R folgende Beträge zugerechnet (Angaben in DM):

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Zinsen

7.500

6.496

7.500

7.500

7.500

7.500

Gewinnanteile

--27.564

28.123

88.275

174.965

199.486

191.265

Summen

--20.064

34.619

95.775

182.465

206.986

198.765

 

2. Nach dem im Anschluss an eine Betriebsprüfung erstellten Bericht sollte mit Rücksicht darauf, dass der Gesellschaftsvertrag keine absolute Obergrenze für die Gewinnbeteiligung des R vorgesehen habe und nach der Rspr. des BFH eine durchschnittliche Rendite von höchstens 35 % der Einlage als angemessen angesehen werde, für die Jahre 1996 bis 1999 nur noch ein Gewinnanteil i.H.v. jährlich 60.000 DM steuerlich anzuerkennen sein (= 7.500 DM [5 % x 150.000 DM] zuzüglich 52.500 DM [35 % x 150.000 DM]). In den hierzu verfassten Stellungnahmen wies die Kl.in zum einen darauf hin, dass der Ergebnisanteil des R nach den durchschnittlichen Jahresüberschüssen bis einschließlich 1993 (300.000 DM) bestimmt worden sei. Der vereinbarte Gewinnanteil (15 % aus 300.000 DM = 45.000 DM) überschreite auch unter Einbeziehung der Zinsen (7.500 DM) die Angemessenheitsgrenze gemäß der BFH-Rspr. (35 % aus 150.000 DM = 52.500 DM) nicht. Zum anderen habe das Durchschnittsergebnis der Jahre 1994 bis 1996 (rd. 0,197 Mio. DM) den Prognosewert (0,3 Mio. DM) nicht erreicht. Erst der Gewinnsprung des Jahres 1997, der im Jahre 1998 bei der Erstellung des Abschlusses für 1997 festgestellt und zudem durch Sondereffekte aus Umstrukturierungen (0,323 Mio. DM) beeinflusst worden sei, habe deshalb Anlass gegeben, die Gewinnverteilung anzupassen. Da hierbei aber die einjährige Kündigungsfrist des Gesellschaftsvertrags beachtet werden müsse, sei auch im Streitjahr (1999) die Gewinnbeteiligung des R noch anzuerkennen. Demgemäß sei auch zum 31.12.1999 vereinbart worden, die Einlage des R zu erhöhen.

3. Das FA sah daraufhin für die Jahre 1996 bis 1998 von einer Korrektur der Gewinnverteilung ab. Mit dem gemäß § 164 AO ergangenen Sammelbescheid v. 14.10.2003 wurde jedoch für das Streitjahr (1999) der Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft auf 1.604.268 DM erhöht. Dabei erkannte das FA den Betriebsausgabenabzug der Kl.in (Zinsen und Gewinnanteil) im Zusammenhang mit der stillen Beteiligung des R nur noch i.H.v. 52.500 DM (35 % x 150.000 DM) an. Den hiernach nicht berücksichtigten Teil (146.265 DM = handelsrechtlich vereinbarte Beteiligung i.H.v. 198.765 DM abzüglich 52.500 DM) erfasste es -- gewinnerhöhend -- bei D.

4. Der Einspruch blieb ohne Erfolg. Das FA führte hierzu aus, dass -- abgesehen davon, dass die Kl.in im Jahre 1993 keine Kapitalaufstockung benötigt habe und eine Gewinnobergrenze des R nicht vereinbart worden sei -- spätestens aufgrund der Gewinnentwicklung im Jahre 1997 eine Vertragsanpassung hätte erfolgen und zu diesem Zweck der Vertrag mit Wirkung ab 1.1.1999 hätte gekündigt werden müssen. Dem Einwand, das Ergebnis des Jahres 1997 sei erst bei Bilanzaufstellung im Jahre 1998 bekannt geworden, könne nicht gefolgt werden, da er kaufmännischen Gepflogenheiten widerspreche.

5. Die namens "des Klägers" erhobene Klage "der Fa. ... -- Kläger --" hat das FG dahin ausgelegt, dass -- entsprechend einer Klarstellung durch die Prozessbevollmächtigte -- auch der von der Nichtanerkennung der Gewinnverteilungsabrede betroffene D als Kl. (zu 2.) anzusehen sei. Die Klage wurde vom FG abgewiesen (FG Bremen v. 1.9.2005 -- 1 K 53/05, EFG 2006, 1734). Im Einklang mit der Ansicht der Beteiligten habe R, so die Vorinstanz, nicht die Stellung eines Mitunternehmers erlangt. Vielmehr liege eine von R entgeltlich erworbene typisch stille Beteiligung vor. Auch sei die Höhe seiner Gewinnbeteiligung zunächst nicht zu beanstanden gewesen, da nach der Rspr. des BFH eine durchschnittliche Verzinsung von 35 % des Nominalwerts der Einlage als noch angemessen angesehen werde. Unerheblich sei hierbei, ob die Kapitalzuführung betriebsnotwendig gewesen sei. Da aber spätestens zum Ende des Jahres 1998 erkennbar gewesen sei, dass -- nach Eliminierung des Sondereffekts im Jahre 1997 -- die zukünftigen Jahresüberschüsse der Kl.in die ursprüngliche Prognose um ein Vielfaches überschreiten würden, sei die Gewinnverteilungsabrede ab dem Streitjahr (1999) nicht mehr anzuerkennen. Die Kl.in habe insoweit selbst eingeräumt, dass ihr das in 1998 erzielte Ergebnis bereits zum Ende dieses Jahres zumindest in groben Zügen bekannt gewesen sei. Einer Anpassungspflicht bereits für das Streitjahr stehe die einjährige Kündigungsfrist des Gesellschaftsvertrags nicht entgegen, da hierdurch eine einvernehmliche Regelung nicht ausgeschlossen werde und -- so das FG -- auch "ohne weiteres möglich gewesen wäre". Des Weiteren sei die Höhe des vom FA berücksichtigten Gewinnanteils (52.500 DM) nicht zu beanstanden. Abzustellen sei insoweit auf den bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags erwarteten Durchschnittsgewinn, nicht hingegen auf die Gewinnprognose im Zeitpunkt der gebotenen Anpassungsvereinbarung, da andernfalls die veränderte Tatsachenlage keine Folgen für die Gewinnverteilung hätte. Demgemäß sei der angemessene Gewinnanteil des R i.H.v. 17,5 % (= 35 % von 150.000 DM : 300.000 DM) auf die einvernehmliche ursprüngliche Ergebnisprognose (300.000 DM) zu beziehen (= 52.500 DM).

6. Mit der vom BFH zugelassenen und auch von D erhobenen Revision wird im Wesentlichen der bisherige Sachvortrag wiederholt. Eine Anpassungsverpflichtung habe unter Berücksichtigung der Kündigungsfristen erst zum Ende des Streitjahres bestanden. Die hiervon abweichende Ansicht des FG sei nicht nur unzutreffend, da auch gegenüber fremden Dritten Kündigungsfristen beachtet würden und diese das erstmalige Inkrafttreten einer einvernehmlichen Vertragsänderung bestimmten. Darüber hinaus habe das FG den Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, da es seine Auffassung nicht zuvor mit den Beteiligten erörtert habe. Schließlich sei auch auf der Grundlage einer Vertragsanpassung der angemessene Gewinnanteil nicht -- wie vom FG angenommen -- an einem feststehenden Betrag auszurichten; vielmehr bedürfe es -- ausgehend von der Prognose der zukünftigen Ergebnisse -- auch in diesem Falle der Ermittlung eines angemessenen Gewinnanteilssatzes, der dann auf den tatsächlich erzielten Jahresüberschuss bezogen werden müsse. Selbst dann, wenn man mit dem FG eine Anpassungsverpflichtung bereits für das Jahr 1999 bejahen würde, ergebe sich hieraus -- bei einer Ergebnisprognose von 800.000 DM -- ein steuerrechtlich anzuerkennender Gewinnanteil des R i.H.v. 83.679 DM (bisher: 52.500 DM).

Während des Beschwerdeverfahrens (betreffend die Nichtzulassung der Revision) wurde mit Bescheid v. 5.4.2006 die Gewinnfeststellung 1999 geändert und der Gesamtgewinn auf 1.604.228 DM festgestellt. Die Beteiligten haben hierzu einvernehmlich erklärt, dass der Änderungsbescheid die tatsächlichen Grundlagen des Streitstoffs nicht berührt habe.

Die Kl.in sowie D beantragen sinngemäß,

das Urteil der Vorinstanz aufzuheben und den Gewinnfeststellungsbescheid 1999 dahin zu ändern, dass der Gesamtgewinn auf 1.457.963 DM (= 745.444,64 €), hilfsweise auf 1.573.049 DM (= 804.287,18 €) festgestellt wird.

Das FA beantragt sinngemäß,

die Revision zurückzuweisen.

 

II.

Die Revision ist begründet.

Auf die Revision ist das Urteil des FG aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben, weil der Verwaltungsakt (Feststellungsbescheid v. 14.10.2003), über dessen Rechtmäßigkeit das FG entschieden hat, nach Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem FG mit Bescheid v. 5.4.2006 geändert wurde (§ 68 FGO). Das vorinstanzliche Urteil ist somit gegenstandslos geworden. Unberührt hiervon bleiben zwar die vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen. Gleichwohl ist die Sache -- mangels Entscheidungsreife -- an die Vorinstanz zurückzuverweisen (§ 126 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 FGO).

 

1. 

Letzteres ist bereits deshalb geboten, weil das FG -- im Einvernehmen mit der Prozessbevollmächtigten -- die Klageschrift i.S. einer Klägerstellung des D ausgelegt hat.

a) Die Auffassung der Vorinstanz beruht offenkundig auf der Annahme, dass im anhängigen Verfahren über die Verteilung des festgestellten Gewinns gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 4 FGO zu entscheiden sei. Die Vorschrift vermag jedoch vorliegend eine -- neben die Prozessstandschaft der Kl.in gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO tretende -- Klagebefugnis des D nicht zu begründen. Zu berücksichtigen ist insoweit, dass ein Feststellungsbescheid eine Vielzahl selbständiger anfechtbarer Regelungen enthalten kann und hierauf erkennbar auch die in § 48 FGO angeordnete und von den materiell betroffenen Feststellungsbeteiligten hinzunehmende Einschränkung ihrer Klagebefugnis fußt (vgl. grundlegend BFH v. 10.2.1988 -- VIII R 352/82, BFHE 152, 414 = BStBl. II 1988, 544). In der Rspr. ist deshalb anerkannt, dass allein die Feststellung des Gesamtgewinns der Mitunternehmerschaft angefochten werden kann, ohne dass zugleich auch dessen Verteilung zum Streitgegenstand und damit ein eigenes Klagerecht der Mitunternehmer eröffnet wird (BFH v. 29.7.1992 -- IV B 7/91, BFH/NV 1993, 43; v. 10.2.1988 -- VIII R 352/82, BFHE 152, 414 = BStBl. II 1988, 544; v. 26.4.1995 -- XI R 80/94, BFH/NV 1996, 37; v. 21.1.1999 -- IV R 40/98, BFHE 188, 523 = BStBl. II 1999, 563).

Hiervon ist auch im Streitfall auszugehen, da der Vertrag über die stille Gesellschaft zwischen der Kl.in und R geschlossen worden ist und die Begrenzung des steuerrechtlichen Betriebsausgabenabzugs aufgrund der Überprüfung der Gewinnverteilungsabrede -- wie vom FA in den ergangenen Änderungsbescheiden angenommen -- den Gewinn der Kl.in erhöht hat. Demgemäß ist auch der Klageantrag -- ebenso wie der Revisionsantrag -- darauf beschränkt, den von der Kl.in erzielten Bilanzgewinn und damit den Gesamtgewinn der Mitunternehmerschaft in geringerer Höhe festzustellen. Die Verteilung des Differenzbetrags auf die Mitunternehmer der Kl.in ist hingegen erkennbar weder zwischen den Beteiligten im Streit noch kann sie -- angesichts der Begrenzung des Klageantrags -- Eingang in den finanzgerichtlichen Urteilsspruch finden. Vielmehr wäre im Falle eines Klageerfolgs die Gewinnverteilung an die geminderte Höhe des festgestellten Gewinns anzupassen (vgl. dazu BFH v. 14.1.2003 -- VIII B 108/01, BFHE 201, 6 = BStBl. II 2003, 335; Wacker, HFR 2003, 450). Dass hiervon lediglich der Gewinnanteil des D betroffen wäre, vermag nach den vorstehenden Erläuterungen keine andere Einschätzung zu rechtfertigen.

b) Gleichwohl kann der Senat nicht mit der gebotenen Sicherheit ausschließen, dass die mehrdeutig gefasste Klageschrift nicht aus anderen Gründen i.S. einer Klägerstellung des D zu verstehen sein könnte. Dies wäre dann anzunehmen, wenn -- wofür allerdings den vorgelegten Akten kein Anhalt zu entnehmen ist -- D spätestens mit Ablauf der Klagefrist (vgl. hierzu allgemein Gräber/v. Groll, FGO, 6. Aufl., Vor § 33 Rz. 11) aus der Kl.in ausgeschieden wäre und ihm deshalb das Klagerecht nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 FGO zustünde. Der Senat sieht mit Rücksicht darauf, dass ihm auch in der Sache eine abschließende Entscheidung verwehrt ist (s. nachfolgend zu II.2.), von einer Aufklärung der gesellschaftsvertraglichen Verhältnisse ab. Nur der Vollständigkeit halber weist er darauf hin, dass -- sollte D erst nach Ablauf der Klagefrist aus der Kl.in ausgeschieden sein -- eine Beiladung gemäß § 60 Abs. 3 i.V.m. § 48 Abs. 1 Nr. 3 FGO geboten wäre (vgl. Gräber/v. Groll, FGO, 6. Aufl., § 48 Rz. 33).

 

2. 

Die der Klageabweisung durch das FG zugrunde liegende materiell-rechtliche Beurteilung wird durch die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nicht getragen. Die Sache ist deshalb auch aus diesem Grunde an das FG zurückzuverweisen.

a) Zutreffend ist die Vorinstanz davon ausgegangen, dass mit Rücksicht auf die Teilhabe des R am Verlust der Kl.in die Beteiligten nicht ein partiarisches Darlehensverhältnis, sondern eine stille Gesellschaft i.S.d. §§ 230 ff. HGB begründet haben (vgl. K. Schmidt in Münch.Komm.HGB, 2. Aufl., § 230 Rz. 60). Auch steht der Annahme einer stillen Beteiligung nicht entgegen, dass für die Einlage des R eine Mindestverzinsung vereinbart wurde. Insbesondere ist hierin kein Ausschluss von der Gewinnbeteiligung i.S.v. § 231 Abs. 2  2. Halbsatz HGB zu sehen (Baumbach/Hopt, HGB, 33. Aufl., § 231 Rz. 2).

b) Dem FG ist ferner darin beizupflichten, dass R durch den Gesellschaftsvertrag nicht Mitunternehmer der Kl.in geworden ist. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer lediglich typisch stillen Beteiligung aus der fehlenden Teilhabe des R an den stillen Reserven der Kl.in sowie an deren Geschäftswert abgeleitet. Dies ist zwar zweifelsfrei. Jedoch muss die Annahme einer Mitunternehmerstellung des R bereits im Hinblick darauf ausscheiden, dass R nicht in den Kreis der feststellungsbeteiligten Mitunternehmer aufgenommen worden ist und diese selbständige (s.o. unter II.1.a) Regelung des Bescheids in Bestandskraft erwachsen ist; hinzu kommt, dass der festgestellte Gewinn um einen Teil der Ergebnisbeteiligung des R gemindert wurde und auch die der Höhe des festgestellten Gewinns zugrunde liegenden rechtlichen Erwägungen die Beteiligten binden (zur Bindungswirkung sog. vorgreiflicher Umstände -- hier: Minderung des Gesellschaftsgewinns aufgrund typisch stiller Beteiligung -- vgl. allgemein BFH v. 8.11.2005 -- VIII R 21/01, BFH/NV 2006, 491, m.w.N.).

c) Im Ausgangspunkt zutreffend hat das FG weiterhin angenommen, dass die auf die typische Beteiligung entfallenden Ergebnisanteile (Mindestverzinsung, Gewinnbeteiligung) einer Angemessenheitsprüfung zu unterziehen sind und nur der hiernach fremdübliche Betrag als Betriebsausgabe den steuerrechtlichen Gewinn der Kl.in mindert.

aa) Nach § 4 Abs. 4 EStG sind die Aufwendungen, die durch den Betrieb (hier: der Kl.in) veranlasst sind, als Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Dabei sind zwar bei gegenseitigen Verträgen die zivilrechtlichen Vereinbarungen grundsätzlich auch für Zwecke der Besteuerung maßgebend, da der Interessengegensatz der Vertragspartner im Allgemeinen die Vermutung begründet, dass Ausgaben, die auf einem gegenseitigen Vertrag beruhen, auch i.S.d. § 4 Abs. 4 EStG durch den Betrieb veranlasst sind. Fehlt es hingegen an einem solchen Interessengegensatz, so bedarf es der Überprüfung, inwieweit Zahlungen wirtschaftlich auf dem schuldrechtlich Vereinbarten beruhen und damit durch den Betrieb veranlasst sind oder ob sie aus sonstigen Rechtsgründen erbracht werden. Insbesondere ist eine derartige Überprüfung bei verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Gesellschaftern zum Zwecke der Abgrenzung der betrieblich veranlassten Gewinnteilhabe von den ertragsteuerrechtlich nicht zu berücksichtigenden privaten und als Einkommensverwendung zu qualifizierenden Zuwendungen (§ 12 Nr. 2 EStG) geboten (vgl. z.B. BFH v. 29.3.1973 -- IV R 56/70, BFHE 109, 328 = BStBl. II 1973, 650 = GmbHR 1973, 189, unter B.1.).

bb) Auch im Streitfall ist hiernach bereits deshalb eine Angemessenheitsprüfung vorzunehmen, weil, wovon der Senat nach Aktenlage ausgeht, D -- der Vater des R -- an der Kl.in mehrheitlich beteiligt war (vgl. BFH v. 15.12.1988 -- IV R 29/86, BFHE 155, 543 = BStBl. II 1989, 500 = GmbHR 1990, 149 [LS]; Buge in Herrmann/Heuer/Raupach, § 15 EStG Rz. 840, a.E.). Letztlich kommt es hierauf aber nicht an, da die Gewinnbeteiligung des R -- und damit der die stille Beteiligung kennzeichnende Vergütungsbestandteil -- vom Kapitalanteil des D abgeschrieben wurde. Der erkennende Senat hat hierzu mit Urt. v. 21.9.2000 -- IV R 50/99, BFHE 193, 292 = BStBl. II 2001, 299 (betreffend typisch stille Beteiligung von Schwesterpersonengesellschaften) ausgeführt, dass es in einem solchen Falle an einem zwischen fremden Dritten üblicherweise bestehenden Interessengegensatz fehle und deshalb die vereinbarten Gewinnanteile auf ihre Angemessenheit zu überprüfen seien. Nichts anderes kann für den Streitfall (Familienpersonengesellschaft) gelten.

d) Nach st. Rspr. ist der angemessene Gewinnanteil eines typisch stillen Gesellschafters -- im Anschluss an den Beschl. des Großen Senats des BFH v. 29.5.1972 -- GrS 4/71, BFHE 106, 504 = BStBl. II 1973, 5 = GmbHR 1972, 207 (betreffend Gewinnverteilungsabreden bei Kommanditanteil und atypisch stillen Beteiligungen) -- nicht anhand eines konkreten Fremdvergleichs, sondern nach Maßgabe einer angemessenen Durchschnittsrendite der Einlage zu bestimmen. Diese Rspr. beruht auf einer verfassungsrechtlich unbedenklichen Typisierung und dient sowohl der Rechtssicherheit als auch der Gleichmäßigkeit der Besteuerung (vgl. BVerfG v. 11.6.1979 -- 1 BvR 437/79, HFR 1979, 388). Die angemessene Rendite beläuft sich bei Teilhabe des Stillen an den Verlusten des Handelsgewerbes im Falle eines unentgeltlichen Erwerbs der Beteiligung auf 15 % des Nominalbetrags der Einlage (BFH v. 29.3.1973 -- IV R 56/70, BFHE 109, 328 = BStBl. II 1973, 650). Wurde die Beteiligung hingegen vom Stillen aufgrund eigener Beiträge und damit entgeltlich erworben, erhöht sich die (noch) angemessene Rendite auf 35 % (vgl. BFH v. 16.12.1981 -- I R 167/78, BFHE 135, 275 = BStBl. II 1982, 387; v. 21.9.2000 -- IV R 50/99, BFHE 193, 292 = BStBl. II 2001, 299). Die genannten Anteilssätze legen indes keine starre Obergrenze für die Anerkennung des Betriebsausgabenabzugs fest. Vielmehr ist die (angemessene) Einlagerendite ausgehend von der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses für die Zukunft (in der Regel die nächsten fünf Jahre) erwarteten Entwicklung der die Gewinnabrede bestimmenden Bezugsgröße -- (z.B. Bilanzgewinn, vgl. BFH v. 27.3.2001 -- I R 52/00, BFH/NV 2002, 537; im Streitfall: Jahresüberschuss nach Abzug der Verzinsung der Kapital- und Kapitalsonderkonten der Mitgesellschafter) -- in eine angemessene prozentuale Gewinnbeteiligung des stillen Gesellschafters umzurechnen. Dieser Anteilssatz ist dann zwar einerseits den zukünftig tatsächlich erzielten Ergebnissen zugrunde zu legen mit der Folge, dass der steuerrechtlich anzuerkennende (angemessene) Gewinnanteil des Stillen die Rendite von 35 % (bzw. 15 %) der Einlage überschreiten kann (BFH v. 21.9.2000 -- IV R 50/99, BFHE 193, 292 = BStBl. II 2001, 299). Andererseits muss eine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse -- also insbesondere ein bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags nicht erwarteter Gewinnsprung -- dann Anlass für eine Korrektur des angemessenen Gewinnanteilssatzes geben, wenn auch fremde Dritte die Gewinnverteilungsabrede einer Revision unterzogen hätten (Beschl, des Großen Senats des BFH v. 29.5.1972 -- GrS 4/71, BFHE 106, 504 = BStBl. II 1973, 5 [8]). Unterbleibt eine solche (fremdübliche) Korrektur, so ist hierin ein privater (d.h. nicht betrieblich veranlasster) Umstand zu sehen, der seinerseits zu einer Begrenzung des als Betriebsausgabe anzuerkennenden Gewinnanteils des stillen Gesellschafters führt (BFH v. 29.3.1973 -- IV R 158/68, BFHE 109, 47 = BStBl. II 1973, 489 = GmbHR 1973, 141, unter B.II.1.b], a.E.). Auch im Rahmen einer solchen Gewinnbegrenzung ist dem Charakter der stillen Beteiligung als einer risikobehafteten -- und damit insoweit unternehmerischen -- Teilhabe am Erfolg oder Misserfolg des Handelsgewerbes Rechnung zu tragen und die Einlagerendite entsprechend den vorstehend dargelegten Grundsätzen in einen angemessenen und der veränderten Gewinnerwartung angepassten (geringeren) Gewinnanteilssatz umzuformen.

e) Überträgt man diese Grundsätze auf den Streitfall, so ist es jedenfalls im Grundsatz nicht zu beanstanden, dass das FG die im Jahre 1993 vereinbarten Vergütungen des R auf der Grundlage einer Einlagerendite von 35 % als angemessen angesehen hat.

Dabei hat die Vorinstanz angenommen, dass R die Beteiligung aufgrund der Darlehensumwandlung sowie der Barleistung entgeltlich erworben hat. Auch bestehen mit Rücksicht darauf, dass die Vertragsbeteiligten im Zeitpunkt des Vertragsschlusses von einem durchschnittlichen zukünftigen Jahresüberschuss i.H.v. (jährlich) 300.000 DM ausgegangen sind und der hieraus abgeleitete Gewinnanteil des R (15 % x 300.000 DM = 45.000 DM) seinen Anspruch auf Festverzinsung der Einlage (7.500 DM = 5 % x 150.000 DM) um ein Mehrfaches überschreitet, keine Bedenken dagegen, die vereinbarte Mindestverzinsung in die Bestimmung des aus der (noch angemessenen) Einlagerendite sich ergebenden (noch angemessenen) Gewinnanteils einzubeziehen. Des Weiteren bedarf es für die Anerkennung einer (noch angemessenen) Einlagerendite i.H.v. 35 % keiner Sachverhaltsaufklärung dazu, ob der Kl.in -- in Form der Einlage des R -- "betriebsnotwendiges" Kapital zur Verfügung gestellt wurde. Zwar ließe sich ein solches Erfordernis möglicherweise auf die Wortwahl ... in BFH v. 21.9.2000 -- IV R 50/99, BFHE 193, 292 = BStBl. II 2001, 299 (unter I.3.b], a.E.) stützen. Abgesehen davon, dass es sich insoweit lediglich um ein obiter dictum handelt und das hierfür in Bezug genommene Urt. des I. Senats des BFH v. 16.12.1981 -- I R 167/78, BFHE 135, 275 = BStBl. II 1982, 387 lediglich von der Zuführung neuen Kapitals spricht, wäre eine solche (einzelfallbezogene) Begrenzung mit Unsicherheiten verbunden, die dem Zweck der Bestimmung des angemessenen Gewinnanteils anhand einer typisierenden Betrachtung erkennbar widerstreiten würden (zum betriebswirtschaftlich geprägten Begriff des betriebsnotwendigen Vermögens i.S.v. § 200 Abs. 2 BewG i.d.F. des Erbschaftsteuerreformgesetzes v. 24.12.2008, BGBl. I 2008, 3018 -- BewG n.F. -- vgl. Piltz, Ubg 2009, 13 [18]). Ausreichend für die Anerkennung einer Einlagerendite i.H.v. 35 % muss deshalb sein, dass die Einlage betrieblich verwendet wird (vgl. dazu BFH v. 6.3.2003 -- XI R 24/02, BFHE 202, 137 = BStBl. II 2003, 656). Abweichend von der Einschätzung des FA steht dem Ansatz einer (noch angemessenen) Einlagerendite i.H.v. 35 % ferner nicht entgegen, dass die Beteiligten keine Obergrenze für die Gewinnbeteiligung des R vereinbart haben. Dabei kann der Senat offenlassen, unter welchen Voraussetzungen es geboten sein könnte, eine solche Kappungsgrenze zur Wahrung der Fremdüblichkeit der Gewinnverteilungsabrede vorzusehen. Im Streitfall ist insoweit zu berücksichtigen, dass der Gesellschaftsvertrag mit einer Frist von nur einem Jahr kündbar war und hierdurch insbesondere die Kl.in die Möglichkeit erhielt, auf eine geänderte Entwicklung ihrer Erträge in (noch) angemessener Zeit zu reagieren (zu Einzelheiten s. sogleich unter II.2.f). Nicht zu beurteilen vermag der Senat indes, ob es tatsächlich gerechtfertigt war, die Gewinnprognose (0,3 Mio. DM) bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags (Dezember 1993) lediglich auf die Jahresüberschüsse der Jahre 1991 bis 1993 (1991: 0,555 Mio. DM; 1992: 0,416 Mio. DM; 1993: 0 DM) zu stützen und damit die zuvor erzielten Ergebnisse (1989: 0,352 Mio. DM; 1990: 0,339 Mio. DM) außer Ansatz zu lassen. Dies bedarf jedoch keiner weiteren Klärung, da das FG im Ergebnis jedenfalls zu Recht angenommen hat, dass der Betriebsausgabenabzug im Streitjahr (1999) nur nach Maßgabe einer geänderten Gewinnverteilungsabrede gewährt werden kann.

f) Nach Ansicht der Vorinstanz bestand spätestens zum Ende des Jahres 1998 Anlass für eine einvernehmliche Korrektur der Gewinnverteilungsabrede, die -- so das FG weiter -- auch ohne Wahrung der einjährigen Kündigungsfrist mit Wirkung ab dem 1.1.1999 hätte vereinbart werden können. Der Senat kann offenlassen, ob dem zu folgen ist, da bereits die Geschäftsentwicklung während des Jahres 1997 eine Änderung der Gewinnverteilung geboten erscheinen ließ und diese mithin selbst dann auf den Beginn des Streitjahres (1999) hätte vereinbart werden können, wenn man der Ansicht der Kl.in folgen wollte, dass im Rahmen einer solchen Anpassung die für die Kündigung des Vertragsverhältnisses vereinbarten Fristen zu beachten seien. Demgemäß bedarf es auch keiner Stellungnahme zu der von der Kl.in erhobenen Rüge, die Auffassung des FG, nach der die Kündigungsfrist für eine (gebotene) Änderung der Gewinnverteilungsabrede nicht zu beachten sei, habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.

Soweit die Kl.in eingewendet hat, eine Anpassung der Gewinnverteilungsabrede (bzw. der Beginn hierauf gerichteter Verhandlungen) bereits im Verlauf des Jahres 1997 sei deshalb nicht in Betracht gekommen, weil sie selbst von der Höhe des in diesem Jahr erzielten und durch Sondereffekte (rd. 0,323 Mio. DM) beeinflussten Überschusses (1,172 Mio. DM) überrascht worden sei, kann dem nicht gefolgt werden. Der Vortrag ist deshalb unbeachtlich, weil es nicht darauf ankommt, ob die Kl.in -- entsprechend ihrer Behauptung -- tatsächlich erst im Jahre 1998 von dem im Vorjahr (1997) erzielten Ergebnis erfahren hat. Entscheidungserheblich ist vielmehr einzig und allein der Maßstab des fremdüblichen Verhaltens. Hiernach kann es aber keinem Zweifel unterliegen, dass bereits die im Jahre 1996 eingetretene signifikante Steigerung des Jahresüberschusses 1996 (0,586 Mio. DM; 1995: 0,186 Mio. DM) und die damit verbundene Erhöhung des Gewinnanteils von R auf mehr als die Hälfte seines Einlagebetrags Anlass geben musste, die laufende Geschäftsentwicklung des Jahres 1997 im Auge zu behalten und -- gerade mit Rücksicht auf die Kündigungsfrist des Gesellschaftsvertrags -- zumindest durch Aufnahme von Verhandlungen zur Revision der Gewinnverteilungsabrede noch im Jahre 1997 der Zuweisung von weiteren unangemessenen Gewinnanteilen zeitnah -- spätestens jedoch ab Beginn des Streitjahres (1999) -- entgegenzuwirken. Im Übrigen weist der Senat darauf hin, dass sich die Kl.in zumindest im Jahre 1993 aktuelle Informationen über die laufende Geschäftsentwicklung verschafft haben muss, da sie nur aufgrund dieser -- kaufmännischen Gepflogenheiten -- entsprechenden Handhabung im Zeitpunkt des Abschlusses des Gesellschaftsvertrags (31.12.1993) das im Jahre 1993 angefallene Ergebnis (null DM) in die Prognose über die zukünftigen Jahresüberschüsse einstellen konnte. Anhaltspunkte dafür, dass die Kl.in aus der Zusammenschau des Jahresüberschusses 1996 sowie der laufenden Ergebnisanteile 1997 nicht einen dauerhaften Trend zugunsten einer deutlichen Gewinnerhöhung hätte ableiten können, sind dem Vortrag der Kl.in nicht zu entnehmen. Vielmehr hat die Vorinstanz ausdrücklich festgestellt, dass die Kl.in -- abgesehen von den umstrukturierungsbedingten Sondereffekten -- mit dem im Jahr 1997 erwirtschafteten Gewinn habe rechnen müssen (Gewinnsteigerung u.a. aufgrund der Schließung von Filialen und Abbau des Lagerbestands). Entgegen der in der Revisionsschrift anklingenden Einschätzung ist das Erfordernis einer Gewinnanpassung weder allgemein noch für den im anhängigen Verfahren zu beurteilenden Sachverhalt davon abhängig, dass sich die die Vertragsänderung indizierenden Umstände über einen Zeitraum von fünf Jahren stabilisiert haben. Letztere Zeitspanne bestimmt zwar -- wie ausgeführt -- regelmäßig den Prognosezeitraum; sie schließt jedoch keineswegs aus, dass die für die nächsten fünf Jahre vernünftigerweise zu erwartenden Gewinne aus den Ergebnissen eines kürzeren Zeitraums (Prognosebasis; hier: Jahresüberschüsse der Wirtschaftsjahre ab 1996) abgeleitet werden. Im Streitfall kommt hinzu, dass die einjährige Kündigungsfrist den Vertragsbeteiligten die Möglichkeit gab, auf signifikante Abweichungen gegenüber dem bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags angenommenen Geschäftsverlauf kurzfristig zu reagieren und gerade hierin -- wie gleichfalls bereits erläutert -- ein Grund dafür zu sehen ist, den im Jahre 1993 auf der Grundlage einer Einlagerendite i.H.v. 35 % vereinbarten und betragsmäßig nicht begrenzten Gewinnanteilssatz ertragsteuerrechtlich als betrieblich veranlassten Aufwand der Kl.in anzuerkennen. Demgemäß ist eine Vertragsrevision auch dann zu fordern, wenn -- wie vorliegend -- eine veränderte Gewinnprognose aus den Ergebnissen von weniger als fünf Jahren abgeleitet werden muss.

g) Nicht zu folgen ist der Vorinstanz jedoch darin, dass der für das Streitjahr anzusetzende angemessene Gewinnanteil des R auf der Grundlage der ursprünglichen Gewinnprognose im Jahre 1993 zu ermitteln und -- im Sinne einer starren Obergrenze -- auf 35 % der Einlage festzuschreiben sei. Vielmehr ist -- wie dargelegt -- die angemessene Gewinnverteilung nach den im Zeitpunkt der (gebotenen) Vertragsanpassung zu erwartenden Überschüssen der Folgejahre zu bestimmen. Das FG wird deshalb im zweiten Rechtsgang die hierfür erforderlichen Feststellungen nachzuholen haben. Es wird hierbei nicht nur dem Vortrag der Kl.in nachzugehen haben, dass der Jahresüberschuss des Jahres 1997 (Prognosebasis für die Folgejahre) durch Sondereffekte beeinflusst worden sei; zudem wird es auch darüber entscheiden müssen, ob und in welchem Umfang bereits im Jahre 1997 hinreichende Anhaltspunkte für eine Berücksichtigung der weiteren -- wenn auch prozentual geringeren -- Steigerungen der Überschüsse in den Jahren 1998 und 1999 vorgelegen haben und ob es hiernach gerechtfertigt ist, die von der Kl.in geltend gemachte Prognose eines durchschnittlichen Jahresüberschusses i.H.v. 800.000 DM zu übernehmen. Sollte hiernach der Klage teilweise stattzugeben sein, wird das FG schließlich die gegenläufige (d.h. gewinnerhöhende) Wirkung einer geminderten Gewerbesteuerrückstellung zu beachten haben.

 

 




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